一些公司掌握核心技術但不申請專利的理由是什麼?

2025-01-30 22:40:27 字數 5765 閱讀 4918

1樓:醉山初彤動漫

真正最核心的技術還是沒有披露的原因。專利會讓乙個公司獲得技術壟斷優勢,同時核心技術還是通過相應的申請和撰寫策略以秘密保護起來。風險就是技術外洩或關鍵人員流失。

風險其實更重要,那就是競爭對手在看到了你的專利後琢磨出來了其中的秘密然後就該秘密申請專利了。

2樓:蒙雅潔

專利權是有保護期限的,使用新型專利的保護期是10年,發明專利的保護期是20年。一般核心技術通過商業秘密的方式保護起來,技術不公開,在該技術公開前享有無限使用的權利;而專利申請是通過技術公開的方式換取在法定的保護期限內享有獨佔使用的權利。專利的實質是以公開換取保護要滿足授權條件,專利文字必須對技術方案「充分公開」,即達到本領域技術人員照著公開的方案可以重複的程度。

3樓:小皓粉絲團

核心技術,是這家公司獨有的,其他公司不知曉的技術。核心技術只要該公司採取保密措施,可以10年、20年甚至50年都可以自己公司使用,使自己的公司在這項技術上永遠領先於其他公司。核心技術一旦申請專利,就要被公開,資訊公開後,就為其他公司研究類似甚至更好的方法提供了基礎;這樣有可能在很短時間內,就會有更好的技術出現,而使該核心技術面臨淘汰的風險。

4樓:吹醉落

核心技術不符合專利的三性要求專利的三性即新穎性、創造性和實用性。若某項核心技術不符合專利三性中的任何一項,則將無法對其申請專利保護。商業秘密不具有地域性

專利權的乙個重要特徵即地域性,即乙個國家依照其本國專利法授予的專利權僅在該國的地域內有效,對其他國家沒有約束力,外國對該專利權也不承擔保護的義務。

5樓:小月愛你

一旦這個後續專利授權,那我們自己也不能使用該ab比率了(或者在一些國家,只能在原有範圍內使用,不能有任何規模擴大或內容改變),反倒限制了我們自己。考慮到這一可能後果(競爭對手琢磨出比率秘密的可能性),我們有可能在最初申請專利時就把這一特定比率寫在專利裡。

6樓:網友

通常而言,對於比較成熟的公司(或者說對智財權保護比較重視的公司),比較好的智財權管理實踐就是建立乙個由多部門人員共同參與決策的跨部門智財權管理機構(如智財權管理委員會)。通常,這些部門的人員可能來自於法務部、研發部、市場部和財務部等。

7樓:網友

智財權管理機構的職責很多,其中比較重要的一項即決定如何保護公司最新的技術研發成果(包括核心技術),如是申請專利、作為技術秘密保護還是直接公開不要驚訝,公開在某種程度上也是一種保護。

8樓:章炳章

沒有核心保護力,很容易洩密,**專利有那麼認真嗎?個別黑心專利**人家敢相信嗎?這都要出法律政策。擴大專利保護政策。方便專利申請人利益。

9樓:名

如果申請專利、需要在哪些國家申請(這在很大程度上取決於公司的市場和專利申請預算)等。來自不同部門的人員需要就相關的問題進行綜合衡量並由智財權管理機構最終做出決定。

專利在研發中的作用到底大不大,普通的研發人員是怎麼看待專利的?

10樓:佴瑜英

發明專利大家都聽說過,他是有專利的,那麼有些朋友會問發明專利有什麼用?他做了又有什麼好處呢?今天我們就來談談這兩個問題。

專利是否有用?答案是有用。專利在任何國家都是有用的,它是解決技術問題的技術方案。

乙個好的專利的關鍵是它所解決的技術問題。如果該技術問題孫族很突出,那麼該專利的市場價值就會很大。此外,它還有法律和法規的保護。

根據中國專利法,有三種發明可以獲得專利保護,即發明、實用新仿凱譁型和外觀設計,其中發明專利是最重要的一種。

<>可備行以通過法律程式確定發明的權利歸屬,從而有效保護髮明成果,壟斷市場,換取最大利益。專利可以保證權利人從技術成果中獲利的權利。專利權是一種排他性權利。

專利權被授予後,未經專利權人許可,任何人都不能利用該專利。這為專利權人收回技術研究和開發的成本和利潤提供了法律保護。

專利可以給專利權人帶來競爭優勢。擁有一項專利表明專利權人擁有技術優勢。如果專利權人能夠將技術優勢轉化為競爭優勢,就可以在一定程度上和一定範圍內獲得合法的壟斷地位,從而獲得市場競爭的主動權和機會,謀求超額利潤。

專利是學習最新技術的乙個重要途徑。第一應用原則可以促進最新技術的早期公開,為公眾學習最新技術創造條件。公眾可以通過查閱公開的專利申請來了解最新技術。

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11樓:創作者

專利的作用是非常大的,普通的研發人員對專利也是非常重視的,專利可以很好的保護研發人員的利益。

12樓:樂樂在此呢

作用是相當大的,普通坦族的研讓檔弊發人員對於專利方面要求並不是很蠢唯嚴格,覺得專利方面的要求沒有固定的規劃,這些人員是缺乏這方面的意識的。

13樓:帳號已登出

作用很大,對待專利是非常看重的,有了專利之後才能證明這個東西是自己研發的,自己才能享受專利的福利。

一項技術滿足申請專利的條件,不管是否申請了專利,都叫專利權嘛?

14樓:文小快

不是。權利是要維護的。

專利申請後,符合授予專利權的授予專利權,然後權利人要繳費維護的,我國是一年一繳費,如果不繳費會廢掉的,也就是失去權利了。

所以,一般會說有效專利,有效專利是具有專利權的。簡言之,就是授權後,正常維護,也沒有被無效的專利。

所以,答案是,那樣的情況不叫專利權。

祝好運。

15樓:卑鄙的我

不是,專利權是指這項專利權利。

沒有專利證書或者專利副本,沒辦法證明你這個專利有效哦。

一般我們說的專利,是將某項技術通過某種嚴謹格式詳細書寫描述出來,然後專利局稽核通過,才會授予你專利權。 專利權對應的有專利法保護。

核心技術需要申請專利麼?不申請會被別人申請?

16樓:匿名使用者

當然需要。核心專利技術是寶貴的財富,如果沒有申請專利以得到專利法保護,一旦有洩露,將會被競爭對手或者他人抄襲,如果他們申請了專利,那麼你的核心技術的價值將大大降低。

17樓:網友

核心技術得看您的技術創新程度,和同領域技術人員可研發程度。

如果伴隨著行業技術發展,對於同領域技術人員來說,在未來20年內很容易或者不通過您的公開也可以研發出來,那麼此種情況就需要將核心技術申請專利(申請時仍需要規避,是否為小眾技術,侵權不易察覺等情形),雖然法定申請專利需完全公開,即使申請,公開時也不太建議完全性的公開技術,否則相當於同行業技術免研發性使用。

如果核心技術不易被研發或者同行業中競爭研發,對手通過您公開的其他壁壘型專利也無法破譯研究出您的核心技術,那麼此種情況則作為技術秘密即可。

18樓:恒大智財權

建議核心技術最好申請專利保護,這樣,你不僅可以擁有該技術的專有權,而且發現競爭對手在抄襲你時,你還可以主動出擊,起訴他們侵權,要求賠償。

理論上來說,如果該技術是您自己研發的,而且已經運用到產品上,那麼他們就同樣的技術也是可以申請專利的。不過就算申請到了證書,你有在先使用的證明,也是可以無效掉他們的專利。但是很多情況下,如果他在你的技術上來乙個小創新,那就不好說了。

所以還是建議您先申請專利,變被動為主動---恒大智財權。

19樓:毛仕起

核心技術肯定需要申請專利,不申請就無法獲得法律保護,被別人申請後還不能向別人主張權利,申請專利的企業還有機會申請高新技術企業,獲得國家的一系列補助優惠政策。

20樓:網友

核心資料可以做範圍化處理,同時可以選擇不公開。

為什麼企業需要專利?

21樓:八戒智財權

企業申請專利有很多好處。

1.保護自己的技術成果不受他人侵犯;

2.辦理高新技術企業、申請**補貼、資助等必備資料;

3.提高企業核心競爭力、保護企業產品市場佔有份額;

4.形成企業智財權資產,提公升企業註冊資本、企業價值;

5.具有索賠的作用,申請專利可以在今後起訴侵權公司以獲得鉅額索賠金。申請專利,找八戒智財權,專業服務有保障。

什麼是專利?企業為什麼要申請專利?

22樓:八戒智財權

什麼是專利?企業為什麼要申請專利?專利申請的必要性 很多會問什麼是專利?

企業為什麼要申請專利?今天我們就來講解下關於專利的定義、專利的型別以及專利申請的必要性。什麼是專利?

企業為什麼要申請專利?什麼是專利?企業為什麼要申請專利?

專利的定義法律上的含義為,專利是受法律規範保護的發明創造,它是指一項發明創造向國家審批機關提出專利申請, 經依法審查合格後向專利申請人授予的在規定的時間內對該項發明創造享有的專有權。這種權利具有獨佔排他性。非專利權人要想使用他人的專利技術,必須依法徵得專利權人的同意或許可。

專利型別1、發明專利發明專利的定義:發明是指對產品、方法或者其改進所提出的新的技術方案。 發明專利必須具備新穎性、創造性、實用性。

發明專利又分為產品發明(如機器、儀器裝置、用具)和方法發明(製造方法)兩大類。2、實用新型實用新型的定義:是指對產品的形狀、構造或者其結合所提出的適於實用的新的技術方案。

同發明一樣,實用新型保護的也是一種技術方案。但實用新型專利保護的範圍較窄,它只保護有一定形狀或結構的新產品,不保護方法以及沒有固定形狀的物質。實用新型的技術方案更注重實用性,其技術水平較發明而言,要低一些,實用新型專利保護的都是比較簡單的、改進性的技術發明,可以稱為小發明。

實用新型專利是保護日用品、機械、電器等方面的有形產品的小發明。3、外觀設計專利外觀設計是指對產品的形狀、圖案或者其結合以及色彩與形狀、圖案的結合所作出的富有美感並適於工業應用的新設計。外觀設計與發明、實用新型有著明顯的區別,外觀設計注重的是設計人對一項產品的外觀所作出的富於藝術性、具有美感的創造,但這種具有藝術性的創造,不是單純的工藝品,它必須具有能夠為產業上所應用的實用性。

申請專利時,發現核心技術已被「專利流氓」公司覆蓋了怎麼辦?

23樓:張歆壹

在專利領域,「創作」和「抄襲」幾乎是兩種對立的概念。如果你想要申請專利保護範圍的「專利巨人」的解決方案,改進你的解決方案並取得更好的結果,當然你可以新增乙個專利申請,並希望得到授權。但是在實施計劃中,如早期申請授權,對於專利權的保護範圍是為了涵蓋你的建議,如果你的計劃是非常好的,可以作為乙個討價還價的籌碼來請求允許交叉。如果你的意思是相同的解決方案是所謂的「專利巨人」,

那麼同樣的技術解決方案只能獲得專利,而且解決方案的保護範圍,你不能獲得乙個穩定的專利。如果申請被授權,你可以證明該計劃在對方申請專利之前已經公開,並且可能會提出無效的請求。

爭議可向法院或行政機關提出,但不能證明對方違反了你與對方之間的保密義務。如果另一方在一開始就不知道該計劃,而另一方未被告知該計劃,則另一方申請該專利並不重要。此外,對於建立乙個建議,你最近提出了很多領域的知識生產問題,每乙個角落,無論你將保護智財權的企業,個人,**,或者你只是突然變得對這個領域感興趣,純粹的事實細節問題儘可能不使用專業錯誤定義,如「覆蓋」的主題,「竊取」」、專利流氓」,有著特殊的意義,你清楚地理解這個並不準確,所以回答許多挫折,這可能需要你理解來解釋這一切。

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